商標未注冊就使用的風險

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商標未注冊就使用的風險

作者:福建圣佳知識產權代理有限公司 時間:2023-02-12 08:56:59

知識產權近幾年非?;馃?,尤其是商標作為企業宣傳產品的重要方式,但商標注冊的過程需要耗費一段時間,有些企業等不及福州商標注冊成功就率先投入使用,這樣做有哪些風險呢?商標未注冊就使用的風險如下:

一、被他人搶注我國《商標法》明文規定,商標專用權是通過商標注冊來獲得,我國申請商標采用的是申請在先原則,就是誰先申請商標注冊,誰就獲得該商標的專用權。如果公司使用的商標是沒有進行商標注冊申請的商標是很危險的,如果競爭對手搶注成功,自己就無法在使用該商標。這樣一來不僅自己損失了權益,辛苦付出積累的名氣也會被人奪走,所以企業一定要加強商標意識,做到市場未動,商標先行。

二、侵犯他人權益這點可能大家都很疑惑,我不注冊商標怎么會侵犯他人權益呢?企業需要注意的是,企業使用的未注冊商標若與他人在先注冊的商標相同或近似,則有可能侵犯了該企業的商標專用權,從而引發商標糾紛,甚至會讓雙方對薄公堂,還有可能影響到你企業的生產經營活動。除了被人侵權之外還有可能侵犯他人權利。

三、不會受法律的保護《商標法》第三條規定:經商標局核準注冊的商標為注冊商標,包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標。商標注冊人享有商標專用權,就享受法律保護。換言之,沒有注冊就沒有保護。使用未經商標局核準注冊的商標,很難維權成功,難以得到及時、有效的保護。

四、未注冊商標不能形成工業產權工業產權是指人們依法對應用于商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定地區和期限內享有的專有權。我國《商標法》規定,只有注冊商標的專用權才受法律保護,未注冊商標不受法律保護。由于未注冊商標不受法律保護,就不能形成工業產權,也就不能成為使用人的無形資產。

沒有登記版權,那么在創作完成時需要制造原始創作證據,并進行保存,以便此時提交證據證明作品所屬權。這里就會涉及一個證據保存以及法院判定問題,如不慎遺失證據或法院判定證據不成立,那么在此次侵權事件中會處于被動狀態,面臨證據不足、舉證困難、難以維權的問題。

作品已經登記版權,那么此時你只需要提交版權登記證明即可,版權登記實際上是官方的證明,法院會直接認可無需再次判定,為成功維權減去了不少的麻煩。這只是版權登記的優點之一,將作品進行版權登記的好處并不僅僅只有這些。

保護作用:上面提到的版權登記在維權方面的優勢便是版權登記的保護作用。版權登記公信力強,可以明確作品的版權歸屬,化解潛在糾紛,在發生著作權爭議時更好的保護自己的作品,可憑此證明向人民法院提起訴訟,請求司法保護。

宣傳作用:版權登記成功,是一項官方認證憑證,可以將版權證明作為宣傳公司實力的方法,提升公司外在形象。

增值作用:版權登記證明可以作為許可使用和轉讓版權的法律憑證。在進行版權貿易時,版權登記證書可以作為權利證明,有利于交易的順利完成。同時,國家部門的認證可以提升作品價值,使其增值。求職及職稱晉升:對于個人而言,版權登記證明可以反映自身實力,在求職及職稱晉升時,版權登記證明可以成為一個有力的加分項。

首先,在目前的實際申請情況下:一、商標注冊永遠沒有100%的成功率,任何人(包括商標局局長)都不能保證一定能夠核準注冊,這時由商標注冊中的其客觀事實決定的。二、不能100%的原因如下:

1、商標查詢盲區:在商標申請前,商標要進行查詢看是否有相同或近似,避開相同或近似在一定程度上可以確保商標的成功機率更高。但是查詢系統里的數據始終是比現實中的申請慢一節拍的,已經下發受理書的申請信息基本上都可以查到,但是近期申請的還沒有下發受理書的(也就是申請信息還未錄入商標數據庫的,或者可以理解為是商標局已經收到但還沒有整理受理積壓的)商標,是任何人都無法查詢到的。這個盲期的時間段以商標局數據錄入時間為準,查詢盲期6個月左右。如果在盲期內,即使有人和你申請相同的商標,也是查詢不到的,所以這是第一個風險。

2、商標近似的判斷:在商標查詢時,對于查詢到的結果,是要和申請人的商標進行近似比對的。而在比對的過程中,申請者個人會有一個標準和看法,代理公司的商標查詢員會有一個標準與看法,而商標局的審查人員也有其一套標準與看法,由于各自的知識與經驗不同、各自的利益和角度不同,所以三者的觀點在不少情況下并不一致。所以對于兩個商標近似不近似,并沒有絕對的標準,只有概率上的判斷。尤其是圖形商標的近似度,判斷的差異性更大。一般情況下,三者看法要重視的順序是:商標局審查員代理機構查詢員>申請人,當然在申請時,應重視代理機構的意見。當申請人與代理人近似判斷不夠老道的時候,商標就有被審查院駁回的可能。(當然,有些申請人是在明知風險的自愿去冒風險的,這種另當別論)。

3、商標公告與異議:申請人商標即使通過了審查員的審核,上了商標公告,仍然還是不確定因素。商標公告期三個月,在此期間全國任何人均可以提出異議(比如指出和某商標近似、侵犯某個體權益、商標搶注等等),商標局收到異議后會讓申請人答辯,然后綜合材料作出是否予以核準的裁定,甚至還有可能復審。

所以,這是第3個無法確定的因素。標局建議:商標雖然不能100%,但提高成功率的方法還是有的。商標查詢盲期是不可變得,但剩下兩個方面可以加以改善。解決方法最簡單的就是:請有經驗的代理公司有查詢員,查詢時從嚴,申請商標名盡量避開近似商標;申請人個人要誠信理性,不要搶注他人商標,不打商標擦邊球,不仿知名商標等。做好商標駁回復審,做好商標答辯,提高成功率。

權利要求書與說明書是專利申請文件中重要組成部分和核心內容,早期時,權利要求被書寫在說明書中,后來申請人們漸漸意識到了權利要求書的重要性就將其獨立開來,通過權利要求書來主張專利保護范圍,通過說明書來向公眾準確揭示該發明創造的實現方法、效果等,及其技術領域、背景等。

專利是通過公開換取技術獨占權利,如果一個發明創造所屬領域的普通技術人員不能夠依照該發明專利的說明書來實現該技術或產品,也就不能實現《專利法》所希望的“促進創新、使技術得以發展”。那么該發明創造就不能夠被授予專利權,即使是授予專利權的亦應該宣告其無效。

說明書是申請人公開其發明或者實用新型的文件,其作用包括:

第一,將發明或者實用新型的技術方案清楚,完整地公開出來,使所屬領域的技術人員能夠理解并實施該發明或者實用新型,從而為社會公眾提供新的有用的技術信息。

第二,說明書提供了發明或者實用新型的所屬技術領域、背景技術、要解決的技術問題、解決其技術問題采用的技術方案、技術方案所能產生的有益效果等各方面的詳細信息,是國家知識產權局對專利進行審查,拍段是否能夠授予專利權的基礎。

第三,說明書是權利要求書的基礎和依據,在專利權被授予后,特別是在發生專利侵權糾紛時,說明書及其附圖可用于解釋權利要求書,以便正確地確定發明和實用新型專利的保護范圍。

在上述三種作用中,第一種尤為重要。依照專利制度而言,申請人向公眾傳遞發明創造,用之換取國家授予一定時間期限的專利獨占權。這樣的做法是極好的,申請人的發明創造得到了保護,能夠獲得經濟利益,同時鼓勵了申請人的積極性,公眾獲得新的技術信息,又能促進新的發明創造。這是一個良性循環,也是實現《專利法》立法宗旨的基礎。但如果說明書未能準確明了的傳遞相應的技術信息,就不能授予專利權,否則就會破壞這個循環,導致專利制度不能發揮相應作用。

說明書應該滿足的要求

《專利法》第二十六條第三款規定,“說明書應當對發明或者實用新型做出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準?!边@其實是對發明和實用新型專利說命數最為重要的要求。

竊以為,其中“清楚”,指說明書的內容應該清楚。

第一,主題明確。

說明書應該從現有技術出發,明確地反映出發明或實用新型要解決的技術難題以及解決該難題的技術方案,并對照現有技術寫清楚發明或實用新型的有益效果。

第二,用詞準確。

說明書應當使用發明或者實用新型所屬領域的技術術語,準確地表達發明或者實用新型的技術內容,不得含糊不清或者模棱兩可,以致所屬領域的技術人員不能清除、正確的理解該發明或者實用新型。說明書涉及到計量內容的,應該使用國家法定計量單位。

其中“完整”,指說明書應包括《專利法》和《專利法實施細則》所要求的各項內容,不能缺少為理解和實施發明或者實用新型所需的任何技術內容。但凡是與理解和實施發明或者實用新型有關,且所屬領域的技術人員不能從現有的技術中直接得到的內容,均應當在說明書作出清楚、明確的描述。

其中“能夠實現”,是指所屬領域的技術人員按照說明書記載的內容,無需再付出創造性勞動,就能夠實施該發明或者實用新型的技術方案,產生預期的有益效果。

說明書摘要的必要性

事實上,說明書摘要是必要的,它是對說明書記載內容的概述,作用是為了讓公眾通過簡短的文字,就能夠快捷地貨值發明創造的基本內容。申請專利時應當提交摘要,申請人沒有提交摘要的,國家知識產權局將通知申請人在指定期限內補交;逾期未補交的,其申請將被視為撤回。

《專利法實施細則》第二十三條規定,摘要應當寫明發明或者實用新型專利申請的說明書、權利要求書和附圖所公開內容的概要,寫明發明或者實用新型所屬的技術領域,清楚地反映索要結局的技術問題、解決該問題的技術方案的要點以及主要用途。

摘要可以包含最能說明該發明或實用新型的化學式,如有附圖的專利申請,應該提供一副最能說明該發明或實用新型特征的附圖作為摘要附圖。值得注意的是,摘要的文字部分不得超過300個字,摘要也不可還有商業性宣傳用語。

相對于專利申請書而言,說明書更加復雜與繁瑣,但其重要性也不言而喻。它是專利申請文件中紅最為重要的文件,起著公開發明技術內容、支持權利要求的保護范圍的作用。

說明書撰寫中常見的錯誤

a.沒有按要求的8個部分來撰寫。一般初學者在沒有掌握正確的寫法之前,容易把自己原來的職業習慣帶到撰寫專利文件中來。如有人用寫論文的方法撰寫說明書。寫論文一般以理論為主,以實驗裝置和產品為輔,重點說明一種理論的成立,而專利說明書是以具體的技術方案為主,理論說明可有可無。有些人采用撰寫產品說明書的方法來撰寫專利說明書也是不對的。

b.沒有充分公開。說明書對發明創造進行充分的公開,是為了說明申請的內容具有新穎性、創造性和實用性。專利局可以根據說明書給出的內容決定是否授予專利權。因此,說明書公開的內容應當給權利要求以支持,否則,就不會授予專利權。有些說明書通常說明產品和方法的功能,對實質性技術內容,如產品的結構和方法的步驟沒有公開,這是不允許的,也是不能夠獲得專利權的。

c.說明書內容不支持權利要求。權利要求書中使用的措詞和對特征的描述應與說明書完全一致。有的申請人撰寫說明書時隨心所欲,將一特征使用多種措詞,勢必造成說明書不支持權利要求。

d.發明的任務和內容不符合單一性原則。申請人往往忽略“一發明一申請”的原則,容易把一項科研全過程的成果寫人一份申請中,這也是常見錯誤之一。

e.使用廣告性宣傳用語,不適當地貶低現有技術,無根據地夸大自己發明。另外寫入很多與發明內容無關的文字,這也是不允許的。

 

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